Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет ..., печатный экземпляр отправим ...
Опубликовать статью

Молодой учёный

Наследование по закону и по завещанию: теория и практика

Юриспруденция
23.08.2025
14
Поделиться
Аннотация
Исследование актуальности рассмотрения наследования по закону и по завещанию в Российской Федерации приобретает особую ценность, поскольку наследование сохраняет неразрывную связь между поколениями и опосредованно способствует стабилизации и развитию гражданского оборота.
Библиографическое описание
Платонова, О. В. Наследование по закону и по завещанию: теория и практика / О. В. Платонова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2025. — № 34 (585). — С. 95-104. — URL: https://moluch.ru/archive/585/128175/.


Исследование актуальности рассмотрения наследования по закону и по завещанию в Российской Федерации приобретает особую ценность, поскольку наследование сохраняет неразрывную связь между поколениями и опосредованно способствует стабилизации и развитию гражданского оборота.

Ключевые слова: наследственное право, наследование по закону и по завещанию, оформление наследственных прав.

Наследственное право, являясь частью правовой системы каждого государства, было и остается актуальным, поскольку представляет собой ту сферу общественных отношений, которые могут коснуться в той или иной степени каждого из нас, поскольку любой человек может стать наследником или наследодателем. При этом наследственные отношения всегда отличались своей консервативностью, обусловленной историческими, религиозными и культурными традициями.

За последние десятилетия в России произошло существенное преобразование социальной жизни общества. Безусловно, социально-экономические реформы, проводимые в России в начале 90-х годов, в свою очередь напрямую повлияли на изменение законодательства Российской Федерации (далее — РФ) в целом.

Появление частной собственности у значительного числа российских граждан сформировало новое отношение к вопросу правопреемственности передачи своей собственности в случае смерти.

Всем известно, что именно наследование является одним из способов безвозмездного приобретения чужого имущества в собственность. Посредством наследования имущественные права и обязанности, а также некоторые личные неимущественные права переходят к наследникам, чем сохраняется неразрывная связь между поколениями людей, укрепляя их частную собственность, что в настоящее время приобретает особую значимость, поскольку институт наследования, в том числе, способствует стабилизации и развитию гражданского оборота.

1993 год стал очень знаковым для нашей страны. Именно тогда в России была принята Конституция, в которой четко определено, что высшей ценностью является человек, его права и свободы. В п. 4 ст. 35 главы 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ гарантируется одно из важнейших прав человека — право наследования [1]. Благодаря этой гарантии были созданы условия, обеспечивающие достойную жизнь российского человека.

Установление гарантии права наследования требовало нормативного закрепления правового механизма его реализации, и появилась необходимость реформирования наследственного права, не обновлявшегося с 1964 года, сложившегося в условиях отсутствия в стране рыночных отношений и именно поэтому не соответствовавшего новому времени.

Принятие Государственной Думой РФ 1 ноября 2001 года третьей части Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), включающей в себя нормы наследственного права, стало необходимым для нормализации общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране.

Третья часть ГК РФ значительно изменила институт наследования и вывела российское гражданское право на новый, гораздо более высокий уровень регулирования, имеющий свои правовые особенности.

Прошло более тридцати лет с начала действия Конституции РФ и, вероятно, что уже можно делать выводы, насколько рассматриваемая правовая гарантия реализуется в России, оценить качество норм части третьей ГК РФ, изучить стабильность и устойчивость гражданско-правовых отношений в области наследования как по закону, так и по завещанию [7].

С одной стороны, третья часть ГК РФ значительно изменила институт наследования, в следствие чего правовое регулирование наследственных правоотношений поднялось на новый более качественный уровень развития, что на тот момент было особенно необходимым. Но с другой стороны, несмотря на множество, безусловно, положительных нововведений, проблем в реализации права наследования по-прежнему остается достаточно много. Следует признать, что если одни новеллы наследственного законодательства вполне обоснованы, полезны и служат наиболее максимальной реализации права наследования, то отдельные нововведения вызывают определенные сомнения [7]. Далеко не все идеи законодателю удалось воплотить в четких и понятных конструкциях: одни положения носят бланкетный характер, другие содержат явные противоречия, нуждаются в изменении или дополнении. Данные обстоятельства приводят к известным трудностям в правоприменении норм действующего законодательства.

В России наследование рассматривается как универсальное правопреемство, вследствие чего права и обязанности умершего переходят непосредственно к наследникам. Универсальность правопреемства при наследовании российский закон называет общим правилом, из которого могут быть исключения.

Например, российский закон допускает расщепление актива наследственной массы по воле наследодателя. По завещанию наследодатель может по отдельности распорядиться в отношении какого-нибудь конкретного имущества (например, завещать квартиру племяннице). В этом случае наследство не переходит к наследникам как единое целое.

Следует помнить, что в порядке наследования как разновидности универсального правопреемства к наследникам переходит не только наследственное имущество, а также не только имущественные и отдельные неимущественные права наследодателя, но и его обязанности. Таким образом, после смерти гражданина, заключившего при жизни договор о долевом участии в строительстве многоквартирного жилого дома, в состав наследства включаются не только права наследодателя по данному договору, основным из которых является право требования передачи в собственность объекта договора, но и его обязанности, заключающиеся в произведении расчетов по инвестированию строящегося объекта.

Российский закон выделяет три основания наследования — завещание, наследственный договор и закон, причем правила о наследовании по закону действуют в части, не измененной завещанием или наследственным договором, за исключением случаев, специально установленных ГК РФ. К таким исключениям относятся правила об обязательных наследниках.

В российском наследственном праве в соответствии со ст. 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью гражданина. Факт смерти и дата смерти гражданина подтверждаются свидетельством о смерти, выдаваемым органами записи актов гражданского состояния. Объявление гражданина умершим (ст. ст. 45, 46 ГК РФ) приравнивается по правовым последствиям к смерти лица.

Следует отметить, что применительно к открытию наследства юридическое значение имеют время и место открытия наследства.

Местом открытия наследства по общему правилу признается последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ). Если установить место жительства невозможно или оно находится за пределами РФ, то место открытия наследства в РФ определяется по правилам ст. 1115 ГК РФ по месту нахождения на территории РФ наследственного имущества.

Днем открытия наследства признается день смерти гражданина или день вступления в силу решения суда (п. 1 ст. 1114 ГК РФ).

Лица, умершие в один день (коммориенты), не наследуют друг за другом, если отсутствует возможность установить момент смерти каждого их них. Понятие «момент смерти» было введено в ГК РФ с 01 сентября 2016 года. Именно с этой даты умершее в более поздний момент лицо признается наследником ранее умершего лица. До 01 сентября 2016 года лица, умершие в пределах одних календарных суток, ни при каких обстоятельствах не наследовали друг после друга.

К субъектам наследственных правоотношений в российском праве относятся наследники, призванные к наследованию. Наследники могут быть подразделены на три категории: граждане, юридические лица, публичные образования.

Наследниками, как по закону, так и по завещанию, могут являться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Юридические лица, существующие на день открытия наследства, могут наследовать по завещанию.

Публичные образования также могут наследовать по завещанию. Кроме того, РФ, субъекты РФ, а также муниципальные образования получают в порядке наследования выморочное имущество.

В российском праве существует институт недостойных наследников, которые, несмотря на вхождение в призываемую очередь или указание в завещании, не вправе наследовать после наследодателя.

Недостойными наследниками признаются:

  1. лица, не имеющие право наследовать, ввиду совершения умышленных противоправных действий против наследодателя, наследников или против осуществления последней воли завещателя. Также к этой категории относятся родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах на момент открытия наследства после детей.
  2. лица, отстраненные от наследования. Условием является злостное уклонение от выполнения лежавших на лице в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Из формулировки п. 1 ст. 1117 ГК РФ можно сделать вывод, что прощение недостойного наследника, влекущее восстановление его в наследственных правах, возможно лишь одним способом — путем составления завещания в пользу данного недостойного наследника.

По российскому закону потомки недостойных наследников не наследуют по праву представления.

Объектом наследственного правоотношения на всех стадиях его развития является наследство. Наследство — это имущество, принадлежавшее наследодателю на момент открытия наследства. В состав наследства входят как имущественные права (актив), так и обязанности (пассив).

В соответствии с российским законодательством по наследству не переходят:

  1. нематериальные блага (например, честь, достоинство, авторство);
  2. имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью);
  3. имущественные права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом в силу их тесной связи с личностью стороны правоотношения (например, право получателя пожизненной ренты);
  4. вещи, переход которых по наследству не допускается законом (например, государственные награды, наградное оружие);

Распоряжение имуществом на случай смерти в российском праве именуется завещанием. Составление завещания — это односторонняя сделка, причем с отложенным юридическим эффектом. Для возникновения прав и обязанностей из завещания недостаточно лишь факта составления завещания, необходим еще один элемент юридического состава — открытие наследства [7].

Поскольку составление завещания — сделка односторонняя, то согласия лиц, указанных в завещании, не требуется для того, чтобы считать завещание имеющим силу.

Наследование по завещанию — это наследование имущества теми наследниками и в тех долях, которые указаны наследодателем в завещании. При этом не имеет значения являются ли лица, указанные в завещании, родственниками завещателя. Ранее Методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав» (утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19) были установлены положения, в соответствии с которыми при указании в завещании родственных или брачных отношений завещателя и наследника, при оформлении наследственных прав по завещанию наследник обязан предоставить документы, подтверждающие это родство. В противном случае нотариус должен был отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство. С 28 июля 2025 года в методические рекомендации были внесены изменения, в соответствии с которыми нотариус вправе выдать свидетельство о праве на наследство по завещанию, если нет сомнений в соответствии личности обратившегося лица указанному в завещании наследнику (например, в завещании имеются дополнительные сведения, идентифицирующие наследника), и если из текста завещания не следует, что наследодатель считал брачные отношения условием призвания наследника к наследованию (например, в завещании указано «завещаю моей супруге, состоящей со мной в браке к моменту моей смерти, Ивановой Марии Павловне») [3].

Не допускается совершение завещания через представителя (как законного, так и по доверенности), а также лицом, не обладающим дееспособностью в полном объеме.

Пункт 1 ст. 1118 ГК РФ устанавливает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем заключения наследственного договора и совершения завещания, в том числе совместного завещания супругов. Но ввиду того, что институт наследственного договора сравнительно недавно введен в наследственное право РФ, то наиболее применимым на практике осталось составление завещания.

В самом общем виде принцип свободы завещания определен в ГК РФ и сводится к праву завещателя определить, кому и как перейдет имущество, а также установить иные распоряжения на случай смерти.

В любой момент завещатель вправе отменить или изменить завещание. Уведомления об этом иных лиц (например, указанных наследниками в первоначальном завещании) не требуется. Исключение составляет совместное завещание супругов. Если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из супругов или распоряжение об отмене совместного завещания, он обязан направить другому супругу уведомление о факте совершения последующего завещания или об отмене совместного завещания супругов. Из этого следует вывод, прямо не отраженный в законе: не имеют силы никакие обязательства завещателя не изменять и (или) не отменять ранее составленное завещание.

Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле. Это означает, что независимо от содержания завещания, указанные в ст. 1149 ГК РФ лица вправе получить часть наследственного имущества.

В российском законе отсутствуют положения о возможности составления завещания под условием.

Как уже говорилось, завещание порождает правовые последствия для наследников в момент открытия наследства. Вследствие этого наследодатель может включить в завещание распоряжения относительно любого имущества, в том числе того, которое ему еще не принадлежит и будет приобретено в будущем (ст. 1122 ГК РФ). Соответственно, нотариус не вправе требовать от завещателя представления документов, подтверждающих права на указанное в завещании имущество.

Если на момент открытия наследства указанное в завещании имущество не попадет в наследственную массу, завещание в этой части останется неисполненным.

Завещатель не ограничен в количестве завещаний: например, он может составить по отдельному завещанию для имеющихся у него объектов или даже несколько завещаний в отношении одного и того же объекта. В соответствии со ст. 1130 ГК РФ при составлении нескольких завещаний в отношении одного и того же имущества, противоречащих по содержанию, приоритет отдается более позднему.

Ст. 1119 ГК РФ, исходя из ее смысла, касается только активов и не дает завещателю возможности произвольно распределить обременяющие наследство долги. Так согласно ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Следовательно, каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Назначение наследника обязательно производится завещателем лично. При удостоверении завещания (кроме, естественно, закрытого) нотариус убеждается в том, что указанные в завещании лица достаточным образом индивидуализированы.

Кроме того, у завещателя есть возможность предусмотреть фигуру «запасного» наследника, т. е. осуществить подназначение как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону. Суть состоит в том, что, если основной наследник не примет наследство (из-за смерти до открытия наследства, отказа, отстранения от наследования и т. д.), право наследования получит подназначенный наследник.

По общему правилу завещание является действительным с точки зрения формы только при совокупности двух требований:

  1. составление в письменном виде;
  2. удостоверение уполномоченным лицом.

При удостоверении завещаний нотариус обязан:

  1. установить личность обратившегося лица и его дееспособность;
  2. выяснить действительные намерения завещателя, направленные на определение судьбы имущества. Для этого нотариус проверяет в ходе беседы способность завещателя понимать значение своих действий. Лицам, находящимся в состоянии опьянения или в болезненном состоянии, в удостоверении завещания отказывается;
  3. разъяснить правовые последствия составления завещания, возможность его последующего изменения или отмены, правила ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле;
  4. принять меры, позволяющие завещателю изложить волю свободно, без влияния третьих лиц на ее формирование;
  5. изложить текст завещания в точном соответствии с выявленной волей, а затем до его подписания передать завещателю для прочтения и огласить вслух.

После выполнения всех этих действий завещатель собственноручно подписывает завещание, а нотариус осуществляет соответствующую удостоверительную надпись.

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином (рукоприкладчиком) в присутствии нотариуса.

Завещание составляется и нотариально удостоверяется в двух экземплярах, один из которых после нотариального удостоверения вручается завещателю, другой экземпляр завещания хранится у нотариуса. Исключение составляет завещание, содержащее условие об учреждении наследственного фонда, которое составляется в трех экземплярах, а также включает в себя решение об учреждении наследственного фонда, устав наследственного фонда и условия управления наследственным фондом.

Одно из проявлений свободы завещания — возможность завещателя в любое время отменить или изменить составленное им завещание. При этом завещатель может как прямо отменить предыдущие распоряжения или их часть, так и оставить новые распоряжения, которые по содержанию отличаются от более ранних.

Изменение или отмена завещания обладают свойством безвозвратности. Это означает, например, что отмена завещания, которым отменено первоначальное завещание, не восстанавливает силу этого первоначального. Между тем признание недействительным последующего завещания будет означать, что силу имеет первоначальное.

Поскольку в РФ завещание закон считает сделкой, к нему применимы правила о недействительности сделок. Статья 1131 ГК РФ воспроизводит положения ст. ст. 166, 180 ГК о двух основаниях недействительности (ничтожность и оспоримость) и о последствиях недействительности части сделки.

Оспаривание завещания возможно лицами, права и законные интересы которых нарушены этим завещанием (например, наследники по закону или наследники по другому завещанию), и только после открытия наследства. В частности, завещание является оспоримым, если лица, в пользу которых составлено завещание или сделан завещательный отказ, а также супруга такого лица, его дети и родители, присутствовали при составлении, подписании, удостоверении завещания и его передаче нотариусу. Обоснованием такого подхода может служить риск искажения завещателем своей действительной воли в присутствии наследника.

В совместном завещании супругов, которое граждане, состоящие в браке, вправе совершать с 01 июня 2019 года, помимо всех предусмотренных завещанием прав, имеется возможность завещать общее имущество супругов или имущество каждого из них. Оно безусловно помогает гражданам, прожившим много лет в браке, но не заключившим брачный договор, так как у них действует режим совместной собственности на все имущество, приобретенное в браке, независимо от того, на кого это имущество оформлено. Например, в случае смерти одного из супругов возникает проблема, связанная с необходимостью выдела доли пережившего супруга. Ведь по закону, если нет брачного договора, то каждый супруг имеет право на половину всего имущества, нажитого в браке. И в итоге это становится проблемой для пережившего супруга и наследников. Например, супруг включил в завещание квартиру, которая оформлена на него, но при этом является общим совместным имуществом супругов. Завещание составлено на двоих сыновей по 1/2 (одной второй) доле в праве общей долевой собственности на квартиру каждому без учета супружеской доли жены. После смерти завещателя нотариус обязан выдать свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу на половину квартиры супруге, а оставшуюся половину распределить между двумя сыновьями по 1/4 (одной четвертой) доле каждому. И если наследники не придут к согласию, то, как часто происходит на практике, придется обращаться в суд. А, как всем известно, судебное разбирательство требует много затрат, сил, нервов и времени. Именно поэтому распоряжение общим имуществом супругов на случай смерти путем составления совместного завещания является оптимальным способом решения этой проблемы. Закон предусматривает обязательную видеофиксацию данного нотариального действия, если супруги не возражают против этого. Ввиду этого нововведения наследникам по завещанию не придется доказывать в суде, что завещатели не могли самостоятельно его подписать или не имели возможности выразить свою волю ввиду болезни или слабоумия.

Но при совершении совместного завещания супругов необходимо учитывать, что один из супругов в любое время до смерти или после смерти второго супруга вправе составить другое завещание, отменяющее условия совместного завещания. Получается, что нет никаких гарантий, что завещание останется неизменным. На практике переживший супруг не всегда желает исполнять волю умершего супруга и отменяет завещание после его смерти.

Также совместное завещание супругов теряет свою законную силу в случаях расторжения брака или признания брака недействительным до или после смерти одного из супругов.

Наследование по закону — это наследование по родству, то есть это наследование родственниками умершего в зависимости от степени родства. При наследовании по закону законодатель исходит из того, что в первую очередь наследовать за гражданином должны самые близкие его родственники.

Российское гражданское право признает восемь очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей (принцип очередности), то есть предшествующая очередь полностью устраняет последующую. Определенной спецификой обладает так называемая «скользящая» очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (ст. 1148 ГК РФ): она присоединяется как равная к той очереди, которая призывается к наследованию.

Предоставление права на принятие наследства последующей очереди происходит, когда наследники предшествующих очередей на момент открытия наследства отсутствуют, или никто из них не имеет права наследовать, или все они отстранены от наследования, или лишены наследства, или никто из них не принял наследства, или все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Исключение составляют наследники по праву представления. Эти лица, перечисленные в ст. ст. 1142 — 1144 ГК РФ, занимают при наследовании место своего предка, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

В круг наследников первой очереди входят: супруг, дети и родители наследодателя.

Если наследник по закону лишен возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, он может быть включен в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства. По общему правилу усыновленный и его потомство приравниваются к кровным родственникам усыновителя и его родственников.

В случае смерти кого-либо из детей наследодателя до открытия наследства или одновременно с открытием наследства место указанных лиц при наследовании занимают их потомки, ближайшими из которых являются внуки наследодателя.

Круг наследников второй очереди составляют полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Замещают братьев и сестер в случае их смерти к моменту открытия наследства их ближайшие потомки — племянники и племянницы наследодателя.

Наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, то есть дяди и тети наследодателя. Наследниками по праву представления применительно к наследникам третьей очереди являются двоюродные братья и сестры наследодателя.

В качестве наследников четвертой очереди наследуют прадедушки и прабабушки наследодателя.

В качестве наследников пятой очереди наследуют дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди наследуют дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

К наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

С точки зрения очередности определенными особенностями обладает наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. В ст. 1148 ГК РФ выделены две группы нетрудоспособных иждивенцев.

К первой группе (п. 1 ст. 1148 ГК РФ) относятся находящиеся во второй и последующих очередях наследников по закону нетрудоспособные иждивенцы, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до открытия наследства. Для такого лица его очередь становится «скользящей» (т. е. присоединяется как равная к той очереди, которая призывается по правилам очередности).

Ко второй группе (п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ) относятся нетрудоспособные иждивенцы, которые ни к одной из предшествующих семи очередей наследников не относятся. В связи с этим для признания их наследниками необходимо дополнительное условие — нахождение на иждивении и совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти. При наличии всех условий данные лица входят в восьмую очередь, которая по правилам п. п. 2, 3 ст. 1148 ГК РФ может быть как «скользящей» (если есть наследники предшествующих очередей), так и самостоятельной (при отсутствии других наследников по закону).

Институт обязательной доли в наследстве, известный российскому праву, является исключением из принципа свободы завещания. Обязательной долей в наследстве обладают несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.

Исходя из круга обязательных наследников, можно прийти к выводу, что целью правил об обязательной доле является предоставление имущества потенциально экономически слабым наследникам.

Вопрос об обязательной доле может возникнуть только в случае составления завещания. Когда завещание было составлено, обязательный наследник независимо от содержания завещания наследует не менее половины той доли, которая причиталась бы ему при отсутствии завещания. В первую очередь право на обязательную долю реализуется за счет незавещанного имущества, то есть за счет уменьшения долей наследников по закону. Если незавещанного имущества недостаточно или его нет, размер доли обязательного наследника формируется за счет пропорционального уменьшения долей или имущества, передаваемого наследникам по завещанию.

Право на обязательную долю носит строго личный характер, поэтому отказ от обязательной доли в пользу какого-либо иного лица не допускается, право на обязательную долю не переходит в порядке наследственной трансмиссии. Отказ от права на обязательную долю, совершенный до открытия наследства, юридической силы не имеет.

Самостоятельных оснований лишения права на обязательную долю российский закон не предусматривает.

В соответствии со ст. 1151 ГК РФ, если наследников как по завещанию, так и по закону нет (т. е. отсутствуют, не приняли, отстранены и т. п.), то имущество умершего считается выморочным.

По российской модели смерть супруга влечет прекращение совместной собственности, если между супругами действовал законный режим имущества. И на месте совместной собственности образуются две доли в праве собственности, размер которых презюмируется равным. Одна доля принадлежит пережившему супругу, а другая поступает в состав наследственной массы, наряду с единоличным имуществом наследодателя. Переживший супруг вправе на основании ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате получить у нотариуса по месту открытия наследства свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе в размере половины от общего имущества.

С 30 августа 2025 года вступают в силу изменения, позволяющие супруге погибшего участника специальной военной операции (далее — СВО) официально управлять его автомобилем до оформления наследства. По общему правилу после смерти владельца транспортное средство снималось с регистрационного учета и управлять транспортным средством до получения свидетельства о праве на наследство было запрещено. Теперь супруга вправе обратиться к нотариусу, ведущему наследственное дело, и получить свидетельство о праве на временное пользование транспортным средством. Документ можно получить в течении шести месяцев с даты смерти. После получения свидетельства машину необходимо поставить на временный учет в органах ГАИ.

В соответствии с российским законодательством наследники, призываемые к наследству, вправе принять наследство или отказаться от него. В силу универсального характера преемства нельзя принять часть наследства. Однако лицо, призываемое к наследованию по нескольким основаниям, может выбрать те основания, по которым оно принимает наследство. Принятие наследства по российскому праву осуществляется подачей нотариусу заявления о принятии наследства или заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство, либо совершением действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

Закон устанавливает шестимесячный срок для принятия, исчисляемый с момента открытия наследства или с момента вступления в силу решения суда об объявлении гражданина умершим, содержащего день предполагаемой гибели гражданина.

Пропущенный по уважительной причине срок на принятие наследства может быть восстановлен судом. Но на практике суд может отказать в восстановлении срока.

Например, Определением Верховного Суда РФ от 27.05.2025 года № 5-КГ25–51-К2 (УИД 77RS0009–02–2022–016056–15) дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. История вопроса заключается в следующем: дочь (истец) обратилась в суд с исковым заявлением к двум своим сестрам (ответчики), в котором просила суд: восстановить ей срок для принятия наследства, открывшегося после смерти отца; признать ее принявшей наследство, открывшееся после смерти отца, где бы оно ни находилось и в чем бы оно ни заключалось; признать за ней и ответчиками право по 1/3 (одной третьей) доле наследственного имущества, состоящего из трех квартир и по 1/6 (одной шестой) доле в праве на денежные средства, находящиеся на счетах в банках за каждым; признать недействительными ранее выданные нотариусом свидетельства о праве на наследство; признать недействительным соглашение о разделе наследственного имущества, удостоверенное нотариусом.

Истец мотивировала свои требования тем, что она является дочерью. После расторжения брака между родителями истца, отец поддерживал отношения с дочерью, выплачивал алименты. После появления у отца новой семьи общение между ним и истцом стало реже и в определенный момент прекратилось. Впоследствии истцу стало известно, что отец переехал в другой город. Истец неоднократно предпринимала попытки поиска отца, которые положительного результата не дали. Когда истцу стало известно о смерти отца, она обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону после его смерти. Постановлением нотариуса истцу было отказано в совершении нотариального действия в связи с пропуском ею срока для принятия наследства. Истец полагала, что пропустила срок для принятия наследства по уважительным причинам.

Решением суда, оставленным без изменения судами апелляционной и кассационной инстанций, исковые требования были удовлетворены. Но один из ответчиков обратился с жалобой в Верховный Суд РФ.

В соответствии с позицией Верховного Суда согласно пункту 1 статьи 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Причина пропуска истцом срока для принятия наследства, указанная ею в поданном в суд исковом заявлении, а именно отсутствие общения истца с отцом и их проживание в разных, удаленных друг от друга городах, не является уважительной, поскольку не лишала истца возможности проявить внимание и заботу о судьбе наследодателя и при наличии такого интереса своевременно узнать о его смерти и, соответственно, реализовать свои наследственные права в предусмотренном порядке и в установленный законом срок.

Каких-либо доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности общения истца с наследодателем, а также о наличии обстоятельств, связанных с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т. п.), препятствующих ей обладать информацией о смерти отца, истцом приведено не было. ВС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции [4].

Независимо от причины пропуска срока право на принятие наследства может быть предоставлено опоздавшему наследнику с согласия в письменной форме на это всех наследников, принявших наследство.

Участие РФ в СВО побудило внести определенные коррективы в наследственные правоотношения нашей страны. Так 15 июля 2025 года вступил в силу закон, который предусматривает для наследников участников СВО, пропустивших установленный срок принятия наследства, возможность внесудебного порядка его оформления. Нередко встречаются случаи, когда по объективным причинам документы, извещающие о смерти участника СВО, приходят большим с опозданием. Это приводило к пропуску сроков принятия наследства и необходимости обращаться в суд.

Теперь в определенных случаях шестимесячный отсчет ведется не со дня смерти участника СВО, а с даты, когда запись о его смерти появилась в реестре ЗАГС. Такой порядок применяется, если дата смерти участника СВО неизвестна. Или, когда дата смерти указана в документах, но она более чем на три месяца отличается от даты составления справки о смерти.

Новые правила действуют с 15 июля 2025 года, но будут применяться в том числе к ранее возникшим отношениям по наследованию при условии, что наследство открыто (в данном случае речь идет о дате появления записи в реестре ЗАГС) начиная с 1 января 2025 года.

Иногда наследник, призываемый к наследованию, умирает до истечения срока на принятие наследства, не успев его принять. По российскому закону не реализованное умершим право на принятие наследства переходит к его наследникам по закону или наследникам по завещанию, если все имущество было завещано, не смешиваясь при этом с открывшимся наследством.

Отказ от наследства — это односторонняя сделка, состоящая в выражении воли на непринятие наследства. Отказ от наследства совершается путем подачи нотариусу, ведущему наследственное дело, заявления об отказе от наследства. Пункт 2 ст. 1157 ГК РФ допускает отказ после принятия наследства. Например, наследник после подачи заявления о принятии наследства нотариусу установил, что стоимость наследства незначительно превышает размер долгов наследодателя, и, соответственно, утратил интерес к наследованию. Срок для совершения отказа совпадает со сроком, предоставляемым наследнику для принятия наследства.

В российском праве существует два способа отказа от наследства: безусловный и в пользу названных лиц (направленный). Содержание безусловного отказа сводится к заявлению о непринятии наследства. Направленный отказ переносит право на принятие наследства на лиц, названных отказывающимся наследником.

С 26 февраля 2016 года в связи с вступившими в силу нововведениями в ГК РФ наследник может оказаться в пользу наследников любой очереди по закону или по завещанию независимо от призвания к наследованию. До вступления в силу поправок наследник мог отказаться в пользу наследников по закону только той очереди, которая была призвана к наследованию, отказ в пользу наследников последующих очередей не дозволялся. Внесенные в законодательство изменения позволяют наследникам более гибко распорядиться полученным наследством (долей в наследстве).

Как уже отмечалось, наследник вправе выбрать по своему усмотрению любой из способов принятия наследства: путем подачи соответствующего заявления нотариусу либо путем фактического принятия наследства (ст. 1153 ГК РФ).

Наследник доложен подать нотариусу заявление о принятии наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство исключительно в письменной форме. Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом.

Заявление о принятии наследства также может направляться в порядке электронного документооборота между нотариусом, удостоверившим подпись на заявлении, и нотариусом, ведущим наследственное дело.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности прописаны специальные полномочия на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется.

При подаче наследником заявления о принятии наследства непосредственно нотариусу по месту открытия наследства нотариального свидетельствования подлинности его подписи на данном заявлении не требуется.

Нотариус обязан разъяснить наследнику, обратившемуся с заявлением о принятии наследства, его права и обязанности, возникающие в связи с принятием наследства, а также иные вопросы, касающиеся правового регулирования оформления его наследственных прав.

На основании поступивших заявлений, являющихся основанием для начала производства по наследственному делу, нотариус регистрирует наследственное дело в реестре наследственных дел единой информационной системы нотариата, которому присваивается уникальный регистрационный номер.

Недопустим со стороны нотариуса отказ в приеме заявления о принятии наследства по причине, что наследником не подтверждены родственные отношения с наследодателем, место открытия наследства, состав наследственного имущества и т. д. Все недостающие документы наследник вправе представить непосредственно перед выдачей свидетельства о праве на наследство.

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены все наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о принятии наследства по завещанию — все наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства которых ему известно. При этом истечение установленного законом срока для принятия наследства не освобождает нотариуса от обязанности известить наследников об открывшемся наследстве, с учетом того, что они могут доказать факт своевременного приятия ими наследства либо восстановить пропущенный срок для принятия наследства в судебном порядке.

Умышленное сокрытие кем-либо из наследников факта существования остальных наследников может повлечь признание выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, однако ответственность в этом случае возлагается не на нотариуса, а непосредственно на самого наследника, не сообщившего о наличии других имеющихся наследников. Более того, нотариус обязан разъяснить наследнику нормы п. 1 ст. 1117 ГК РФ, в соответствии с которыми подобные действия наследника могут послужить основанием для признания этого наследника недостойным.

В качестве оснований принятия наследства в заявлении целесообразно указывать, что наследник принимает наследство по всем основаниям, т. к. в свете Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее — Постановление Пленума № 9) наследник, принявший наследство по одному основанию (например, по завещанию), не считается принявшим наследство по другому основанию (по закону) [5].

Вторым способом принятия наследства является фактическое принятие. В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. К таким действиям, в частности, относятся: вступление во владение или в управление наследственным имуществом, погашение долгов наследодателя, получение от третьих лиц причитающихся наследодателю сумм, принятие мер по защите наследственного имущества.

Срок обращения за получением свидетельства о праве на наследство наследником, фактически принявшим наследство, как и наследником, принявшим наследство по заявлению, законом не ограничен.

Наследник может совершить действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, не имея намерения принимать наследство. Поэтому совершение действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, создает опровержимую презумпцию принятия наследства. В соответствии с п. 52 Регламента совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающего объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, это вправе сделать сам наследник путем подачи нотариусу соответствующего заявления, в том числе после истечения срока для принятия наследства, или путем обращения в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства [6].

Процедура принятия наследства состоит в сборе и представлении нотариусу множества документов на бумажном носителе: из органов загса, Федеральной миграционной службы, органов технической инвентаризации, органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, кредитных учреждений и прочее. Современные технологии, в частности Единая информационная система нотариата, позволили сделать доступными в режиме удаленного доступа практически любые сведения.

С 05 февраля 2025 года нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство обязан запросить у оператора федеральной государственной информационной системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния содержащиеся в указанном реестре сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, произведенной в соответствии с законодательством РФ, в отношении регистрации акта о смерти наследодателя, а также актов гражданского состояния, подтверждающих наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию [3].

В итоге благодаря применению современных технологий месяцы сбора документов сокращаются до дней, а сопутствующие расходы измеряются не десятками тысяч, а тысячами рублей.

Институт наследования на современном этапе развития нашего общества остается одним из важнейших правовых институтов, основной функцией которого является упорядочивание отношений перехода собственности от умершего к родственникам или иным лицам. Вопросы наследования были и будут актуальными для граждан любого государства, так как смерть, являющаяся необратимым процессом, в тот или иной момент наступает для каждого человека, независимо от вероисповедания, цвета кожи, места жительства. Таким образом, каждый из нас в определенный момент жизни становится наследником, получая завещанное или перешедшее к нему по закону имущество, и наследодателем, когда при жизни распоряжается принадлежащим ему имуществом на случай своей смерти.

Для того, чтобы переход имущества к наследникам в случае смерти наследодателя происходил справедливо и законно, законодатель разработал стабильную систему правового регулирования наследственных отношений. Так вот именно регулированию наследственных отношений посвящена часть третья ГК РФ, ее нормы регламентируют правила наследования, как по закону, так и по завещанию.

Но на практике очень часто возникают коллизии норм о наследовании по закону и завещанию. Например, правила обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ) могут вступать в противоречие с принципом свободы завещания. Судебные решения по таким делам демонстрируют, как балансируются права наследников на обязательную долю с правом завещателя на свободное распоряжение своим имуществом.

Актуальность выбранной темы для научного исследования определяется тем, что законом каждому гражданину-наследодателю предоставлено право передать свое имущество наследникам по закону согласно очередности наследования или изложить свою волю в завещании, тем самым определив иной порядок наследования, а гражданину-наследнику — право принять наследство или отказаться от него. Каждый человек уверен в том, что после его смерти наследники получат его имущество в соответствии с его волей, закрепленной в завещании, или в соответствии с законом. В теории кажется все просто и без подводных камней. Но на практике при оформлении наследства возникает очень много споров и нюансов, и наследственное имущество может оказаться совсем в других руках. Именно поэтому в современном мире мы наблюдаем увеличение числа споров между наследниками, рост популярности завещаний и изменений судебной практики в сфере наследственного права. Это свидетельствует о необходимости более детального изучения механизмов наследования и правового регулирования, что может способствовать снижению конфликтных ситуаций и улучшению правоприменительной практики.

Литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 06.10.2022 г., ст. 0001202210060013.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-Ф3 (в действующей ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации от 2001 г., N 49, ст. 4552.

3. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19, с изменениями от 28.07.2025 года, протокол № 12/25). — Текст: электронный // СПС Консультант Плюс: [сайт]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332900/ (дата обращения: 20.08.2025).

4. Определение Верховного Суда РФ от 27.05.2025 года № 5-КГ25–51-К2 (УИД 77RS0009–02–2022–016056–15. — Текст: электронный // Верховный суд Российской Федерации: [сайт]. — URL: https://www.vsrf.ru/lk/practice/cases/12–35979894 (дата обращения: 20.08.2025).

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2012. — № 7.

6. Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования (утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 28 августа 2017 г. N 10/17 и приказом Министерства юстиции РФ от 30 августа 2017 г. N 156). — Текст: электронный // СПС Консультант Плюс: [сайт]. — URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239685/ (дата обращения: 20.08.2025).

7. Настольная книга нотариуса. Том 2. под ред. И. Г. Ренца. — 4-е изд., перераб.. и доп. — Москва: Статут, 2022. 478 с.

Можно быстро и просто опубликовать свою научную статью в журнале «Молодой Ученый». Сразу предоставляем препринт и справку о публикации.
Опубликовать статью
Ключевые слова
наследственное право
наследование по закону и по завещанию
оформление наследственных прав
Молодой учёный №34 (585) август 2025 г.
Скачать часть журнала с этой статьей(стр. 95-104):
Часть 2 (стр.65-137)
Расположение в файле:
стр. 65стр. 95-104стр. 137

Молодой учёный